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樹人論文刊發(fā)中斷契約磋商責(zé)任

來源: 樹人論文網(wǎng)發(fā)表時(shí)間:2015-11-09
簡(jiǎn)要:本篇文章是由《 法學(xué) 》發(fā)表的一篇法學(xué)論文,(月刊)創(chuàng)刊于1980年,是我國(guó)改革開放之后最早的法學(xué)期刊之一,1980年由司法部確定為國(guó)家一級(jí)法學(xué)期刊。本刊宗旨:研究法學(xué)理論,推動(dòng)

  本篇文章是由《法學(xué)》發(fā)表的一篇法學(xué)論文,(月刊)創(chuàng)刊于1980年,是我國(guó)改革開放之后最早的法學(xué)期刊之一,1980年由司法部確定為國(guó)家一級(jí)法學(xué)期刊。本刊宗旨:研究法學(xué)理論,推動(dòng)法制建設(shè)。

  論文摘要 違反誠(chéng)實(shí)信用原則無正當(dāng)理由中斷契約磋商,致使信賴方遭受信賴?yán)鎿p失,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。該責(zé)任在理論定位上應(yīng)屬于締約上過失責(zé)任范疇。對(duì)于是否構(gòu)成中斷契約磋商責(zé)任,以產(chǎn)生合理信賴、無正當(dāng)理由中斷磋商、損害結(jié)果、因果關(guān)系為其構(gòu)成之四要件。其賠償范圍限于與本磋商存在因果關(guān)系的信賴?yán)娴膿p失,但并不以履行利益為最高限額。

  論文關(guān)鍵詞 中斷契約磋商 締約過失責(zé)任 構(gòu)成要件 賠償范圍

  一、問題的提出

  (一)中斷契約磋商的典型案例

  1.王志榮與湖南大學(xué)出版社出版合同糾紛再審案

  12007年4月,王志榮請(qǐng)求出版社為其出版《與初學(xué)寫作者談寫作》等兩書。但因書稿未被采用,出版社隨即退回書稿并隨函說明不予采用之因。王向法院提起訴訟。請(qǐng)求法院判決被告賠償因被告未及時(shí)退回其書稿而造成的經(jīng)濟(jì)損失。法院駁回原告的訴訟請(qǐng)求。王提起上訴,后又提起再審。法院判決:駁回再審申請(qǐng)人王志榮的再審申請(qǐng)。

  2.朱秀君訴北京京華圖書發(fā)行有限公司著作權(quán)糾紛案

  2006年3月28日,京華公司以書面形式向朱秀君發(fā)出“約稿”一份,請(qǐng)其創(chuàng)作書名(暫定)《中國(guó)古代政治家的故事》等六本書。原告將先期校正的四本書稿一次性發(fā)往被告電子信箱,被告回信“四本基本可合作”,并要求將六本書稿一次性買斷版權(quán)。2008年3月17日,被告悔約,給原告造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。法院判決:被告賠償原告朱秀君人民幣27528元。

  (二)現(xiàn)行法解決方案的分析

  案例一中,原告與被告并未訂立合同,僅處于締約磋商階段。被告的拒絕行為并未給原告造成任何經(jīng)濟(jì)損失。原告無權(quán)要求被告承擔(dān)賠償責(zé)任。

  案例二中,雙方之間同樣只處于締約磋商階段。但被告的約稿行為致使原告產(chǎn)生契約即將締結(jié)或必定締結(jié)的合理信賴,從而引致原告為締約付出兩年之久的勞動(dòng)。

  以上兩個(gè)同為要約后、合同訂立前的中斷磋商案件,卻在判決中出現(xiàn)兩個(gè)截然相反的結(jié)果。這是因?yàn)榘咐慌c案例二的磋商進(jìn)程、產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)、造成的利益損失均有區(qū)別。這使人不禁思考起幾個(gè)問題:何時(shí)產(chǎn)生中斷契約磋商責(zé)任?其構(gòu)成要件有哪些?賠償范圍是什么?下文將對(duì)上述相關(guān)問題展開探討。

  二、外國(guó)法中斷契約磋商責(zé)任的考察

  (一)大陸法系中斷磋商責(zé)任的考察

  1.德國(guó)法

  德國(guó)法寓于締約過失責(zé)任——基于違反先合同義務(wù)。1861年,德國(guó)著名法學(xué)家魯?shù)婪?middot;耶林提出締約上過失之說。 1900年《德國(guó)民法典》尚未完全接受該學(xué)說理論。但在其后的學(xué)術(shù)與實(shí)踐的不斷發(fā)展中,締約過失責(zé)任逐漸成為德國(guó)契約法與侵權(quán)法規(guī)則漏洞的“補(bǔ)天石”。

  2.意大利法

  意大利在中斷契約磋商責(zé)任研究方面深受德國(guó)締約過失理論影響。在意大利1942年民法第1328條即作出明文規(guī)定。意大利最高法院以及下級(jí)法院依此建立三構(gòu)成要件:引致信賴、無正當(dāng)理由中斷磋商、因之受損。

  3.法國(guó)法

  法國(guó)法視侵權(quán)責(zé)任以為之——過失歸責(zé)。中斷契約磋商在法國(guó)民法中被視為是“濫權(quán)”的表現(xiàn)。

  學(xué)者Schmidt將當(dāng)事人分為一般人與商人或?qū)I(yè)人士。他認(rèn)為商人或?qū)I(yè)人士較一般人來說對(duì)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、磋商注意義務(wù)等更具專業(yè)能力。“抗中斷磋商”能力也較強(qiáng)。 學(xué)者RaymondSaleilles認(rèn)為,磋商一方提出磋商中斷時(shí),能向?qū)Ψ教岢鰧?duì)方能接受的中斷條件,則此中斷磋商之行為并不認(rèn)為是任意中斷磋商,也不需承擔(dān)責(zé)任。 筆者對(duì)于上述兩學(xué)者的觀點(diǎn)表示認(rèn)同。

  4.日本法

  日本法未有明文規(guī)定——契約論與侵權(quán)論之爭(zhēng)。對(duì)于締約過失責(zé)任的立法,日本民法典正處于草擬階段。但中斷契約磋商責(zé)任卻已在日本高院實(shí)務(wù)判決中得到肯定。

  (二)英美法系中斷磋商責(zé)任的考察

  英美法系國(guó)家比起大陸法系國(guó)家更注重合同自由原則的實(shí)施。但這并不意味著中斷契約磋商行為就不需承擔(dān)責(zé)任,只是英美法國(guó)家為避免交易中的“寒蟬效應(yīng)”,對(duì)中斷磋商實(shí)務(wù)的解決顯得尤其的謹(jǐn)言慎行。

  英美法國(guó)家有時(shí)運(yùn)用“允諾禁反言”原則解決中斷磋商問題。盡管允諾禁反言原則并未對(duì)合同自由造成限制,但在實(shí)務(wù)中英國(guó)和美國(guó)法院依然嚴(yán)格限制該原則的運(yùn)用。

  (三)小結(jié)

  通過分析比較,大陸法系主要以締約過失責(zé)任或侵權(quán)責(zé)任定性,而英美法系則有其特別處理原則——“允諾禁反言”。如此看來,世界各國(guó)的理論和實(shí)務(wù)判決有相當(dāng)差異,這對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展將會(huì)造成一定的影響。因此,構(gòu)建私法中斷契約磋商責(zé)任制度,顯得尤為迫切。

  三、我國(guó)法中斷契約磋商責(zé)任的思考

  (一)我國(guó)現(xiàn)行法的相關(guān)規(guī)定

  我國(guó)法律是否也已對(duì)該磋商責(zé)任訂立法律并充分實(shí)施?對(duì)于外國(guó)的做法,我國(guó)能否借鑒?

  1.《合同法》第42條

  我國(guó)法律對(duì)中斷契約磋商的相關(guān)問題尚未作出明確規(guī)定,但在個(gè)別私法中已稍有涉及。我國(guó)《合同法》第42條第一款“假借訂立合同,惡意進(jìn)行磋商”所表現(xiàn)的是惡意開始磋商和惡意持續(xù)磋商的情形。另外許多學(xué)者認(rèn)為第42條第3款“其他違背誠(chéng)實(shí)信用原則的行為”中包括了惡意終止磋商的情形。 因此,我國(guó)通說把中斷契約磋商責(zé)任以締約過失責(zé)任之一對(duì)待。

  2004年11月,馬來西亞航空公司(以下稱為馬航)委托北京外航服務(wù)公司(以下稱為外航公司)發(fā)布招聘空乘廣告,8位準(zhǔn)空姐通過測(cè)試被確認(rèn)錄用。2006年9月,馬航和外航公司告知她們,馬航放棄聘用。8名準(zhǔn)空姐將馬航和外航公司告上法庭,要求兩公司繼續(xù)聘用,并連帶賠償經(jīng)濟(jì)損失。法院認(rèn)為招聘單位需承擔(dān)損害賠償責(zé)任,馬航連帶擔(dān)責(zé)。但不支持8原告要求兩被告繼續(xù)聘用的請(qǐng)求。

  上述案例,被告違背誠(chéng)實(shí)信用原則,原告勝訴。但對(duì)于原告“要求兩公司繼續(xù)聘用”的訴請(qǐng)并未予以支持,因?yàn)樵诓⒎请p方自愿的情況下,不應(yīng)強(qiáng)制要求雙方訂立合同。本案的處理結(jié)果正是誠(chéng)信原則與合同自由原則相互協(xié)調(diào)的體現(xiàn)。

  2.《合同法》第19條

  我國(guó)《合同法》第十九條規(guī)定了要約不可撤銷的兩個(gè)情形,一是要約中有不可撤銷的表示,二是受要約人有理由認(rèn)為要約不可撤銷并依其信賴行事。

  理論上,要約不得撤銷的法律效果是“要約必須繼續(xù)進(jìn)行”,而不是中斷磋商責(zé)任。 此時(shí)締約權(quán)轉(zhuǎn)向受要約人手中。受要約人可有以下選擇:拒絕要約;進(jìn)行磋商洽談后再考慮是否締約;發(fā)出承諾即訂立合同。由于大部分合同都是諾成合同,因此,除要物合同和要式合同以外,承諾到達(dá)則合同成立??梢钥吹?,“中斷契約磋商”這一行為,需要一個(gè)客觀硬件的支持,即“進(jìn)行磋商”。在上述第一和第三種情況中,幾乎不存在你來我往的磋商,何來的“中斷”呢?而第二種情形中,“受要約人進(jìn)行磋商再考慮是否締約”已經(jīng)是要約不撤銷的后話。

  因此,《合同法》第19條第二款的規(guī)定與中斷磋商發(fā)生在合同締約的不同階段,產(chǎn)生的是兩個(gè)不同的法律后果,不能混為一談。

  (二)中斷契約磋商責(zé)任的定性

  盡管各國(guó)部分立法或?qū)崉?wù)中都已在用各種方式和制度解決中斷契約磋商責(zé)任問題,但依然有不少學(xué)者對(duì)該責(zé)任的定性爭(zhēng)論不休。

  締約過失責(zé)任發(fā)生于合同締結(jié)過程中,自雙方為簽訂合同而相互接觸磋商開始便產(chǎn)生了先合同義務(wù)。這是與違約責(zé)任之間的一個(gè)最根本的區(qū)別。中斷契約磋商責(zé)任亦發(fā)生于合同訂立前,因此,違約責(zé)任之說,已在根本上被否定。

  美國(guó)法院曾運(yùn)用不當(dāng)?shù)美姆颠€請(qǐng)求權(quán)解決磋商中斷問題。英美法系以不當(dāng)?shù)美麨榛A(chǔ)的返還請(qǐng)求權(quán)制度與大陸法系的不當(dāng)?shù)美贫扔衅涔餐卣?,即一方受到損失;而另一方因此取得財(cái)產(chǎn)利益。但一般而言,中斷磋商引起的只是一方遭受的純粹經(jīng)濟(jì)損失,另一方并未因此獲得利益。因此,不當(dāng)?shù)美贫日f法也無法完全符合中斷契約磋商責(zé)任的要件。

  至于侵權(quán)責(zé)任與締約過失責(zé)任說法是學(xué)界中爭(zhēng)論最大的兩大派別。葉金強(qiáng)教授正是侵權(quán)責(zé)任說的支持者之一。筆者有不同的看法。首先,締約過失責(zé)任承擔(dān)的前提是違反了先合同義務(wù)。 侵權(quán)責(zé)任是對(duì)法定一般注意義務(wù)的違反。而中斷契約磋商責(zé)任雙方同為存在信賴關(guān)系的當(dāng)事人,中斷方所違反的同樣是我國(guó)《合同法》中有所體現(xiàn)的告知、開示等義務(wù)。其次,中斷契約磋商產(chǎn)生純粹經(jīng)濟(jì)上的損失。我國(guó)侵權(quán)法所保護(hù)的純粹經(jīng)濟(jì)損失一般是侵權(quán)人對(duì)受害人或第三人的間接損害,而中斷契約磋商造成的純粹經(jīng)濟(jì)損失是直接損失。中斷契約磋商產(chǎn)生的純粹經(jīng)濟(jì)損失是在締約之間產(chǎn)生,既然《合同法》本就是為保護(hù)合同當(dāng)事人的純粹經(jīng)濟(jì)損失而設(shè),又何必將此責(zé)任歸入侵權(quán)之列?這是否使得侵權(quán)法的調(diào)整范圍過寬、存在調(diào)整過界之嫌?

  綜述,中斷契約磋商責(zé)任運(yùn)用《合同法》規(guī)定的締約過失責(zé)任加以調(diào)整,更有利于保護(hù)債權(quán)人的利益。

  (三)中斷契約磋商責(zé)任的構(gòu)成要件

  一方之引誘行為致使另一方產(chǎn)生合理信賴,不當(dāng)中斷磋商,且伴隨著損害,則產(chǎn)生中斷契約磋商責(zé)任。

  1.一方之引誘行為致使另一方產(chǎn)生合理信賴

  (1)引誘行為的發(fā)生。中斷方的引誘行為包括向?qū)Ψ矫魇竞贤囟ǔ闪ⅰ⒁髮?duì)方按己方需要做出某些準(zhǔn)備工作使之確信合同將要訂立等等。這些引誘行為可能是中斷方故意做出,也可能是根據(jù)交易習(xí)慣、自然規(guī)律等要求做出的合法行為。

  (2)信賴的概念。信賴是基于對(duì)方的行為引致的內(nèi)心確信和外部活動(dòng)。 首先是確信合同必定或者即將訂立的主觀想法成為當(dāng)事人行動(dòng)的思想指導(dǎo)。而后,基于此確信思想的引導(dǎo)下作出了相應(yīng)的客觀外在行動(dòng),也就是為合同訂立而做的合理的準(zhǔn)備工作。

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